揭开武汉商标注册盲区提高商标注册成功率

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揭开武汉商标注册盲区提高商标注册成功率

作者:湖北金佳知识产权代理有限公司 时间:2020-08-30 08:08:47

相信很多人在申请商标前都会提前查询该商标,以防有相似之处,但有少数人在查询商标后发现没有相似的商标,但因相似而被驳回,这很可能会遇到武汉商标注册盲期。商标局收到注册商标申请后,需要进行审查。商标经正式审查和实质审查合格后,方可进入商标局数据库。

但是,由于每天提交的商标申请数量巨大,商标局受理商标申请后,经过正式审查和实质审查,将商标录入数据库,形成尴尬的查询盲区。在商标盲检期间,很多以前申请的商标都没有进入数据库,因此没有人能找到这些商标的信息,自然也没有人知道申请的商标是否与以前申请的商标相似。

首先,申请人必须在确定商标名称和构成要件后,尽快向商标局提出注册申请。商标注册遵循先申请原则越早,申请人提交注册申请越早,商标被他人注册的风险就越低。像“流行小猪”这样的商标,像“小猪页”这样的热国之后,在很短的时间内,商标局收到了无数的“小猪页”商标注册申请,涉及的类别很多,但最终,很多注册申请因为商标的相似性而被驳回,只有少数注册申请获得批准。

商标查询的盲区是客观存在的,也是不可避免的。申请人只能尽量减少商标查询盲期的负面影响,提高商标注册的成功率。商标法规定,商标注册应当遵循先申请的原则。两个或者两个以上商标申请人申请注册同一个或者类似商标的,由商标局初步审定并公告申请在先的商标。因此,商标查询的盲期的存在决定了任何人都不能成功地申请商标注册。

随着全国政策的开放,越来越多的年轻人选择在创业, 在这个经济迅速发展的年代,谁掌握了好的资源,谁就有了 主动权。商标的基本功能在于在商品和消费者之间建立识别通道,既然商标这么重要,那为什么有的老板还是非要等到别人抢注了你的商标后,你才意识到这一点呢?

那么,怎么判别别人的行为是否属于商标恶意抢注行为呢?主要看他的行为是否满足以下条件。

1、商标申请人为了谋取不正当利益才去抢注你的商标;

2、商标申请人采取的是不正当手段去获得商标的使用权;

3、商标被成功注册了是否属于恶意抢注商标行为,只要同时满足以上三个条件才能被定义成“恶意抢注”,而我国《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

为什么要及时注册商标?

(1)由于我国和许多国家法律都规定,商标注册实行申请在先原则,即对于两个或两个以上的申请人申请注册相同商标。最先申请者取得商标专用权。因此,企业应及时提出申请,最好在产品的设计阶段,甚至在建厂的同时就着手考虑申请商标注册。倘若等产品进入市场,再去申请注册,就会产生许多麻烦。因为从申请到核准这一年左右里,无法追究他人在相同商品上使用同一商标,如果他人的商品质量低劣,则败坏了该商标的信誉。等取得商标权后再来挽回影响已经很难了。因此不能等到商品进入市场,商标被人仿冒后才想起申请商标注册。还有的企业在生产已初具规模后去申请商标注册时,才发现自己申请注册的商标已是他人注册商标,从而不得不更换商标,就商标本身而言,经过注册的商标受法律保护的力度更大,但未注册的商标并不影响使用。

(2)一个企业往往不具备全国注册商标的资料,因此使用未注册商标就有可能同他人的注册商标相同或相似,从而侵犯了他人的商标权。

(3)使用了注册商标的产品容易进入大商场或超市销售,越来越多的大商场或超市只允许有注册商标的商品进入。

(4)注册商标比未注册商标更易创名牌,因为商标经注册后,可在商标上加注“注册商标”的标记,这就给广大消费者在心理上带来一种稳定和可靠的感觉。大多数消费者认为使用了注册商标的商品质量更可靠,容易赢得消费者的信任。

(5)在全国范围内唯一使用并受法律保护,其他任何人均不能使用。

(6)注册商标是一种可以留传后世永续存在的企业最重要的无形资产,可以转让、继承,作为财产投资、抵押等。

专利是一家科技企业长久运营的利器,如果不重视,势必会给无数的企业模仿追赶,渐渐没有自己的特点,就算是一时的快速发展,后期也会因为动力不足无法长久。国内外的大企业,无不拥有重点的专利,比如华为就拥有众多的专利,多的做成了专利墙。那么专利从申请,到授权获得证书,需要多久呢?我国专利类型分为:发明专利,实用新型专利,和外观设计专利。三种专利的价值可以认为是高,中,低。

所以相对于的获得证书的时间也不一样。获得3种专利的整个流程,其中发明专利,和实用新型,外观有所区别。实用新型专利和外观专利的流程为:递交申请→初步审查→授权或者驳回。而发明专利则为:递交申请→初步审查→公开→实质审查→授权或者驳回。其中实质审查需要对专利的实用性,新颖性,创造性进行严格的审查,这样导致发明专利的整个流程下来需要3年的时间,而实用新型专利需要6-9个月,外观专利只需要3-6个月就可以获取证书了。在这里并不是完全证书下来后才能使用,正常来说当您提交了专利申请,一个星期后专利局就会下发一个受理通知书,申请号了。在专利申请的过程中,前期的检索,发明的摘要的撰写,摘要附图,权利要求书,说明书以及说明书附图等都非常重要,决定着您的申请是否能授权。

商标侵权:商标侵权行径,是指:行径人未经营商标权人允许,在相同或大致相似商品上运用与其注册标志相同或近是的标志,还是其它关涉、关碍标志权人运用其注册标志,损害到标志权人合法权利的其它行径。侵权人一般需承受停止侵权的责任,明明知道或应知是侵权的行径人还要承受补偿的责任。严重的,还要承受刑事责任。

在商标侵权违法案件中,一个被告自个儿单独实行侵权行径,况且原告人仅就被告的侵权行径起诉,原告人只能挑选被告住所地还是侵权行径地的法院起诉,并且其它法院无统辖权,审理决定侵权补偿时,原告人只能就被告的侵权行径提出官司烦请,被告也只就自个儿侵权行径承受补偿责任。不过假如原告人就几个你我相关联被告的标志侵权行径说起官司,而几个被告的侵权行径又看不出存在并肩的意思彼此交接还是并肩过失,则事情状况变得复杂起来。假如被告1专门印制各种标志标识并卖出,被告2购买侵权标志标识并制作侵权产品卖出,被告3购买被告2出产的侵权产品并成批出售给其它零售商,在成批出售之前又拜托被告4库存和被告5运送。

假如上面所说的五个被告作别在五个不一样的地域,五个不一样地域又作别归属不一样的法院统辖,那末原告人可以在不论什么一个被告的住所地法院同时起诉五个被告,当然也可以挑选一个有统辖权的法院起诉那里面的一个被告。对所起诉被告的挑选权应该由原告人行使。并肩责任一定是并肩官司,不过并肩官司不尽然是并肩责任。在非并肩责任的事情状况下原告人起诉多少相关联又归属作别侵权的被告加入并肩官司,法院出于便捷权益上下团结尽有可能减低权益人的官司成本的原则下,可以将多少被告列明为并肩官司的被告,不过在确定地认为侵权的事情状况下,法院应该以被告由于侵权行径给原告人导致的亏损还是被告侵权行径所取得的利润作别各自独立向原告人承受补偿责任,在被告互相之间没趣味彼此交接的事情状况下,被告之间不应该互相承受连带责任,在审理决定补偿时,应该就每一个被告的各自行径审理决定它们各自承受相应的补偿责任。

 

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